Правоприменительная деятельность правоохранительных органов в Уголовном праве РФ
Общее понятие состава преступления имеет большое научно-познавательное значение и является необходимой ступенью в процессе познания конкретных составов преступлений не только в науке уголовного права РФ, но и в деятельности органов предварительного следствия и судов. Ученые-правоведы признают понятие состава преступления теоретической базой для правильной квалификации совершенного преступления.
При описании различных составов законодатель, в диспозиции статьи Особенной части Уголовного кодекса (далее УК РФ), стремится к максимально возможной конкретизации их признаков. Общее же понятие состава включает эти признаки в общем виде, то есть создает абстрактное представление обо всех составах преступлений. При этом наука уголовного права использует не только нормы Особенной части, но и положения Общей части УК РФ.
Таким образом, учитывая, что конкретное понятие состава преступления не дается в каком-либо законодательном акте, оно формулируется уголовным правом и дает юридическую характеристику преступления, как противоправного уголовно-наказуемого деяния.
В теории Уголовного права РФ под ним понимается совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как преступление. В самом общем виде конструирование конкретных составов преступлений сводится к следующему: преступление, будучи разновидностью человеческого поведения, может быть охарактеризовано с двух сторон: с точки зрения внешних проявлений и внутреннего содержания. С внешней стороны это поступок, производящий изменения в окружающей действительности, а с внутренней стороны оно освещено разумом и волей человека, который совершает деяние под влиянием определенных мотивов для достижения поставленных целей.(1)
Однако не все признаки преступления находят отражение в составе преступления. Конструируя тот или иной состав, законодатель называет только те признаки, которые свойственны всем деяниям данного вида и характеризуют их как общественно опасные. Другие, не существенные, факультативные признаки деяний законодатель «игнорирует». Например, если проанализировать все умышленные убийства, совершенные в России в 2009г., то окажется, что каждое из них отличается от всех других: двух абсолютно одинаковых убийств не бывает. Преступление как жизненный факт обладает множеством признаков.
В статьях Особенной части УК РФ сконструированы составы оконченных преступлений. Однако, и в покушении на преступление, и в приготовлении к нему также есть состав преступления. В этом отношении основание уголовной ответственности при неоконченном преступлении то же, что и при оконченном – состав преступления, хотя набор его признаков несколько иной, чем при оконченном преступлении. Точно также состав преступления является основанием уголовной ответственности при соучастии, когда лишь исполнитель осуществляет деяние, описанное в законе как преступное, а остальные лица исполняют роль подстрекателей, пособников, организаторов.
Среди ученых единого понятия состава преступления нет. Так, по мнению Р.Р. Галиакбарова состав преступления это совокупность признаков, характеризующих деяние как преступление.(2) А.И. Рарог в своих трудах по уголовному праву пишет, что общее понятие состава преступления представляет собой научное обобщение признаков, единых для всех составов преступления, предусмотренных законом. Речь идет о признаках, которые должны иметь место в составе любого конкретного преступления, совершенного как единолично, так и в соучастии, как оконченного, так и не оконченного.
Состав преступления, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, - это система обязательных объективных и субъективных элементов, образующих и структурирующих общественно опасное деяние, признаки которых описаны в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей УК РФ.(3)
Состав преступления необходим в правоприменительной практике и является основанием для квалификации деяния как преступления, чем и обусловлена актуальность избранной темы исследования.
В последние годы, учитывая статистику МВД РФ, количество заявлений о правонарушении растет из года в год. Так, в 2006 г. общее число зарегистрированных заявлений составляло 19305176, в 2007 г. эта цифра уже была равна 20529380. В 2008 г. так же был отмечен рост зарегистрированных заявлений, число которых составило 21499523, а в 2009 г. было зарегистрировано 22788829 заявлений. При этом, из общего количество отказов в возбуждении уголовных дел, приблизительно в 93% случаев отказывается по причине отсутствия состава преступления. Так, в 2006 году число таких отказов было равно 4249149 (что составляет 92,45% от общего числа отказов), в 2007 году увеличилось до 4685339, что соответствует 93,56% от общего числа, в 2008 году так же отмечен рост отказов в возбуждении уголовных дел до 4983350, это около 93,72 %. В 2009 году было отмечено снижение процентного отношения отказов в возбуждении уголовных дел до 93,54 % (5276813).(4)
Несмотря на кажущуюся простоту темы, многие проблемы уголовного права, такие как: понятие и признаки преступления; преступления, совершенные с умыслом или по неосторожности; преступления, совершенные с двумя формами вины; вменяемость или невменяемость лица, совершившего преступление и иные - так или иначе влияют не только на вопрос о виновности того или иного лица в совершении общественного опасного деяния, но и составляют первооснову квалификации любого состава преступления. Иначе говоря, состав преступления должен соответствовать вышеперечисленным признакам всякого преступления. Именно все вышеперечисленные элементы и признаки преступления объединены, в общем, - той одной общей идеей, как, в каком порядке и на каком основании можно правильно квалифицировать то или иное общественно опасное деяние как преступление.
Целью настоящей работы является анализ состава преступления и его видов в Уголовном праве РФ, а так же в правоприменительной деятельности правоохранительных органов.
Исходя из поставленной цели настоящей работы определены следующие задачи:
- проанализировать понятие состава преступления в Уголовном праве РФ и отграничить его от иных правонарушений;
- рассмотреть виды составов преступления;
- рассмотреть значение состава преступления;
- проанализировать элементы состава преступления;
-провести сравнительный анализ норм Уголовного законодательства и норм Уголовного права РФ касающихся признаков состава преступления.
При написании выпускной квалификационной работы нами использовались труды таких ведущих российских ученых в области Уголовного права, как: Н.С.Таганцев, А.Н. Пионтковский, А.О. Кистяковский, В.Н. Кудрявцев, В.О. Навроцкий, Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова, Б.В. Здравомыслов, А.И. Рарог и многие другие.
Нормативную основу работы составили международно-правовые акты, ратифицированные РФ, Конституция РФ, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, и другие нормативно-правовые акты.
Глава 1. Анализ понятия состава преступления в Уголовном праве РФ
1.1 Состав преступления в Уголовном праве Российской Федерации
В учебной литературе по уголовному праву определено, что состав преступления - это совокупность объективных и субъективных элементов, признаки которых предусмотрены Общей и Особенной частями УК РФ и характеризуют определенное общественно опасное деяние как преступление. Эти признаки можно условно разделить на четыре подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления.(5)
Отсутствие хотя бы одного обязательного элемента приводит к распаду всей системы состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. Элементы состава преступления подразделяются на обязательные и факультативные. Первые образуют составы всех преступлений. Вторые - лишь некоторых.
Признаки элементов составов преступлений определяют их специфику, позволяют отграничить один состав преступления от другого, а также отделить преступления от непреступных правонарушений. Признаки элементов составов преступлений представлены в диспозициях норм Общей и Особенной частей УК РФ.
Статья 8 УК РФ устанавливает, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Определив главную функцию состава преступления - быть основанием уголовной ответственности, УК РФ не раскрывает понятия состава. Его можно вывести только путем толкования ст. 8 УК РФ и тех статей, которые употребляют термин «состав преступления».
О составе преступления, как содержащемся в деянии и служащим основанием уголовной ответственности, говорит и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ). Например, п. 2 ч. 1 ст. 24 устанавливает, что уголовное дело не возбуждается, а возбужденное подлежит прекращению при отсутствии в деянии состава преступления. Пункт 3 ч. 2 ст. 302 предписывает вынесение оправдательного приговора, «если в деянии подсудимого отсутствует состав преступления». И УК РФ и УПК РФ говорят о составе как содержащемся в деянии.
Проанализировав УК РФ, можно сделать вывод, что УК РФ оперирует понятиями не «состав преступления», а «преступление» или «деяние». Состав упоминается в нормах о добровольном отказе и деятельном раскаянии, когда речь заходит об освобождении от уголовной ответственности, если в деянии не содержится «иного состава преступления». Например, в ч. 3 ст. 31 УК РФ сказано, что «лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления», или примечание к ст. 206 УК РФ о захвате заложника устанавливает, что лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
По-латыни «состав преступления» означает «corpus delicti», дословно «корпус деликта». Исторически с XVI в. это понятие играло процессуальную роль достаточного основания для рассмотрения дела в суде ввиду доказанности наличия в действиях лишь состава преступления. В англосаксонской системе права он поныне выполняет уголовно-процессуальную роль.(6)
Наиболее обстоятельную теоретическую разработку учения о составе преступления предложила классическая школа уголовного права в XVIII-XIX веках (ее представителями были Ч. Беккариа, А. Фейербах и др.). В дореволюционном русском уголовном праве, на которое традиционно большое влияние оказывало немецкое уголовное право (многие русские ученые заканчивали немецкие университеты и магистратуры), учение о составе в трактовке немецкой школы, например, Биндинга и Белинга, не получило развития. Немецкая доктрина изначально и ныне понимала под составом преступления «состав закона», отождествляя его с диспозицией уголовно-правовой нормы. Русское уголовное право отдавало предпочтение не составу преступления, а преступлению как основанию ответственности и при трактовке институтов Общей части Уголовного закона.(7)
В советской уголовно-правовой теории наиболее фундаментальную разработку получило учение о составе преступления в монографии А.Н.Трайнина «Учение о составе преступления» (1-е изд. которой вышло в 1946, 2-е изд. - 1951, а 3-е изд. – «Общее учение о составе преступления» - 1957, уже после смерти автора).
Понятие состава преступления по сей день остается дискуссионным в науке. Одни авторы толкуют состав как «законодательную модель», т.е. отождествляют диспозицию уголовно-правовой нормы как в немецкой доктрине, с составом преступления. Другие видят в составе структуру преступления, его систематизированную общественную опасность.(8) Так, автор монографии о квалификации преступлений В.О.Навроцкий пишет, что состав преступления – «юридическая конструкция, выработанная теорией уголовного права».(9) Поэтому, по его мнению, неверна формулировка «состав преступления, предусмотренный уголовным законом». Уголовный закон определяет преступление, а не состав преступления.
Различие в теории перешло в учебную литературу. Так, в учебнике по Общей части Уголовного права РФ под редакцией д.ю.н., профессора Галиакборова Р.Р. под составом преступления понимается «совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление». Состав как реальное явление и его общее понятие, применяемое ко всем составам преступлений, а не только к конкретному преступлению, отвергается.(10)
В свою очередь, в учебнике под общей редакцией Рарога А.И. говорится о том, что состав преступления - это совокупность объективных и субъективных элементов, позволяющих определенное общественно опасное деяние признать соответствующим его описанию в статье уголовного закона.(11) Здесь не столько определяется состав, сколько его значение для квалификации преступлений.
Трактовка состава преступления, которая более всего близка немецкой нормативистской и не согласуется со ст. 8 УК, дается в Комментарии к УК РФ под редакцией Голик Ю.В.: «Состав преступления, - научная абстракция, набор типических признаков, законодательная модель преступления».(12)
С данным понятием солидарны А.Н.Игнатов и Т.А.Костарева. Состав преступления, по их мнению, «есть законодательное понятие о преступлении, указывающее на те его признаки, которые закреплены в уголовном законе: состав преступления - абстракция, его законодательная модель, без которой конкретное деяние невозможно признавать преступлением». Но при этом возникает вопрос: что же в реальности соответствует составу? Если состав - законодательное понятие преступления, то оно дает нормы о понятии преступления и не совпадает с понятием состава.
Итак, что же такое состав преступления? Его следует рассматривать как социально-правовое явление, которому в реальной действительности соответствуют все его элементы, или это законодательная конструкция, которая по существу является диспозицией уголовно-правовой нормы, либо это всего лишь «научная абстракция», которой в реальной жизни ничего не соответствует?
Обратимся к краткому экскурсу в учении о составе преступления российской науки Уголовного права. Так, еще в 1874 году в «Общей части курса русского уголовного права», Н.С.Таганцев различал в составе преступления три основных элемента: во-первых, действующее лицо- виновник преступления, во-вторых, то, на что направляется действие виновного - объект преступления, и, в-третьих, само преступное действие, рассматриваемое как с внутренней, так и с внешней стороны.(13)
А.О. Кистяковский, в работе «Элементарный учебник общего уголовного права. Часть Общая» 1875 года, называл составом преступления существенно необходимые признаки, без которых или без одного из которых преступление немыслимо. Таковы четыре признака - субъект, объект, внутренняя деятельность, внешняя деятельность субъекта и ее результат.(14)
А.А.Пионтковский писал, что общим составом преступления являются те основные элементы преступления, которые имеются в каждом преступлении, и отсутствие одного из них влечет за собой признание отсутствия состава преступления. Таковыми основными элементами являются: 1) определенный субъект преступления; 2) определенный объект преступления; 3) определенное свойство субъективной стороны поведения субъекта преступления и 4) определенное свойство объективной стороны его поведения.(15)
Как видно из приведенного, в первой половине двадцатого столетия российское Уголовное право понимало состав преступления как систему (совокупность) элементов и их признаков, именно образующих преступление. Не было и намека на нормативистскую трактовку состава как «законодательной модели» или «научной абстракции». Отсутствовало и какое-либо противопоставление преступления его составу. По мнению Кузнецовой Н.Ф., с которым нельзя не согласиться, верно отмечает И.Я.Гонтарь, что первоначально в советском Уголовном праве состав преступления понимался как структура, составные части из элементов общественно опасного посягательства. (16)
В 50-х гг. XX века в доктрине уголовного права началось «раздвоение» состава преступления в его прежнем понимании как реального явления, ядра, структуры преступления и как законодательной модели либо научной абстракции. Вследствие этого последовало удвоение оснований уголовной ответственности на юридическое (состав преступления) и социальное (общественно опасное деяние). На современное законодательство это раздвоение не оказало сильного влияния. В УК РФ и УПК РФ, как отмечалось ранее, состав преступления неизменно определялся как содержащийся в деянии.
Так, Трайнин А.Н. понимал состав преступления как объективную реальность и как законодательную характеристику преступления, за что обвинялся со стороны коллег в непоследовательности. В 60-х гг. XX века А.А. Пионтковский отмечал, что понятием состава преступления юристы пользуются как для обозначения совокупности признаков, характеризующих определенное преступление по уголовному законодательству, так и для обозначения конкретного деяния, соответствующего этим признакам.(17) В.Н. Кудрявцев писал: «Законодатель, образует не состав, а уголовно-правовую норму, в которой с большей или меньшей полнотой описываются признаки состава преступления. Сами эти признаки существуют объективно, независимо от сознания людей, они действительно присущи данному, конкретному преступлению, и задача законодателя состоит в том, чтобы выявить и предусмотреть эти признаки в законе с наибольшей точностью и глубиной».(18)
Состав преступления и само преступление являются одновременно и фактическим явлением, и правовой категорией, как, впрочем, все институты уголовного права. Утверждение о том, что состав представляет собой законодательное понятие преступления, не соответствует УК РФ, который в ст.14 дает понятие преступления и там называются иные признаки деяния.
Нельзя не заметить очевидную непоследовательность сторонников состава как «законодательной модели» и «научной абстракции». При переходе к анализу подсистем состава - объекту, субъекту, объективной и субъективной сторонам, они напрочь забывают о «моделях» и «абстракциях». Никто и никогда не отмечает, что, например, объект преступления - не реальное социально-правовое явление в виде правоотношений и правоохраняемых интересов личности, общества, государства, а «законодательная модель» либо «научная абстракция». То же происходит и в Особенной части учебников и комментариев к УК РФ.(19)
Итак, состав преступления - это система обязательных объективных и субъективных элементов деяния, образующих его общественную опасность и структурированных по четырем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей УК РФ. Как система, состав преступления составляется из ряда взаимосвязанных подсистем и их элементов. Отсутствие хотя бы одной подсистемы или элемента состава преступления приводит к распаду системы, т.е. отсутствию состава преступления в целом.
Элементы состава преступления - это компоненты системы «состав преступления». Они входят в четыре подсистемы состава: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Элементы состава бывают обязательными и факультативными.
Признак - это показатель, знак, словесная характеристика состава преступления. Такое описание признаков элементов составов преступлений дано в Общей и Особенной частях УК РФ. В Общую часть вынесены признаки элементов составов, которые едины для всех составов. Специфика признаков элементов составов преступления отражена в Особенной части УК РФ. Надо учитывать, что в Общую и Особенную части УК РФ входят наименования разделов, глав, статей УК РФ. Они описывают родовые, видовые и непосредственные объекты преступлений и уголовно-правовой охраны.
Резюмируя изложенное можно сделать вывод о том, что единство в определении состава преступления до сих пор не достигнуто. На сегодняшний день законодательно не установлено что же именно обозначает понятие «состав преступления», оно рассматривается только наукой Уголовного права РФ. О составе преступления можно судить лишь анализирую теорию уголовного права и процесса, а так же нормы законодательства.
1.2 Соотношение понятия преступление и состав преступления
преступление уголовное право законодательство
Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Таким образом, Закон выделяет такие признаки преступления, как: общественно опасное, виновное, уголовно-противоправное деяние. Функции понятия преступления заключаются в том, чтобы отразить социальную и правовую особенность преступления в отличие от иных правонарушений, подчеркнуть социальное содержание преступления, специфичное для уголовного законодательства.
Что бы судить о соотношении понятий «преступление» и «состав преступления» необходимо рассмотреть свойства преступления и соотношение их с элементами его состава. Преступление – это деяние, т.е. действие (бездействие), причиняющее ущерб, вред, общественно опасные последствия. Они входят в качестве обязательных элементов в объективную сторону состава преступления. Факультативные элементы объективной стороны: место, время, обстановка, орудия, способ - в состав не включаются, но входят в описание признаков преступления. Они конкретизируют степень общественной опасности объективных элементов преступления, и могут быть закреплены в диспозиции нормы УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение конкретного преступления.
Виновность - вина в форме умысла либо неосторожности - составляет обязательный элемент состава преступления. Факультативные же элементы в виде мотива, цели и эмоций не всегда охватываются составом преступления. Они - обязательный предмет доказывания по уголовному делу и конкретизируют степень опасности субъективной стороны деяния.
Социальное свойство преступления - его общественная опасность - в виде объективной вредоносности охватывается объективной стороной состава. Общественная опасность составляет важнейший материальный признак преступления, и его отсутствие исключает возможность признания содеянного преступлением. В то же время общественная опасность преступного деяния является его объективным свойством.
Субъект преступления в понятии преступления не выделен, им может быть только физическое лицо, вменяемое и достигшее определенного возраста. Деяние, поведение, поступок всегда осуществляются физическим лицом.
Уголовная противоправность - юридическое свойство преступления - в состав не входит. Описание признаков элементов состава преступления производят диспозиции уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей УК РФ.
Таким образом, понятие преступления более широкое, чем понятие состава преступления. В состав входят исключительно обязательные элементы, т.е. необходимые и достаточные для криминализации деяния, уголовной ответственности виновного лица и для квалификации преступлений. В преступление помимо обязательных, входят и факультативные элементы состава.
Другое различие между преступлением и его составом проходит по структуре преступления и его состава. Преступление - деяние с двумя свойствами: социальными и юридическими.(20) Назначение общего понятия преступления в законодательстве состоит в том, чтобы отличать преступления от непреступных правонарушений, в том числе от малозначительного деяния, а также служить основой классификации преступлений по характеру и степени их общественной опасности. При всем своем существенном значении, по своей структуре понятие преступления не очень приспособлено для квалификации деяний как преступлений, т.е. установления тождества между составом содеянного и характеристикой состава в диспозиции нормы.
В советском и постсоветском уголовном материальном и процессуальном праве принято осуществлять квалификацию преступлений по четырем элементам состава - объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона.
Для того, что бы признать деяние определенным преступлением, необходимо установить, что среди множества фактических обстоятельств деяния имеются такие, которые соответствуют всем признакам состава определенного преступления.
Наиболее емко, на наш взгляд, определил соотношение общего понятия преступления и понятия состава преступления А.И. Рарог, которое сводится к следующему:
- выясняя суть одного и того же явления объективной действительности – общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, понятия состава преступления и преступления тесно связаны между собой и могут существовать лишь во взаимосвязи;
- в этом единстве определяющим является понятие преступления, по отношению к которому понятие состава является производным. Лишь опираясь на материальное определение понятия преступления, можно раскрыть значение и роль состава преступления: нет состава преступления в деяниях, лишенных признака общественной опасности;
- понятие преступления указывает на наиболее существенные социальные свойства всякого преступления, в то время как понятие состава преступления объединяет все юридические признаки преступного деяния; говоря иными словами, в общем понятии преступления находит свое выражение социальное содержание этого явления, а в понятии состава преступления – его внутренняя юридическая организация, т.е. правовая форма.(21)
Состав преступления служит более точному выявлению социально-политического и юридического содержания преступления как основания уголовной ответственности, раскрывает в конкретных фактических признаках содержание отдельных видов преступления. Конкретизированными видами преступления являются кража, мошенничество, дезертирство и т. д., а конкретизированным видом состава преступления является совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих кражу, мошенничество, дезертирство и т. д. В конкретных составах преступления общее понятие преступления и общее понятие состава преступления совпадают, они находят здесь свою конкретизацию.
Итак, подводя итог необходимо отметить, что, для того что бы деяние было признано преступлением оно должно соответствовать определенным признакам. На основе наиболее типичных таких признаков в науке Уголовного права РФ и было сформулировано общее понятие состава преступления. Однако, ученые до сих пор не пришли к согласию в отношении определения состава преступления.
Признаки состава преступления закреплены в диспозициях норм Особенной части УК РФ. Они указывают отличительные особенности каждого состава и позволяют отграничить их друг от друга. Признаки состава преступления отражают внешнюю и внутреннюю стороны преступления и в зависимости от этого их можно разделить на объективные и субъективные признаки состава преступления. Выделяют четыре элемента состава преступления, характеризующие: объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.
Что же касается соотношения понятий преступления и состава преступления, то резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что конкретное преступление и его состав относятся друг к другу, как явление объективной действительности (акт человеческого поведения), и юридическое понятие о нем как о преступлении.
Глава 2 Правовая характеристика объективных элементов состава преступления
Каждый конкретный состав преступления включает в себя признаки, характеризующие объективные и субъективные элементы преступления. К объективным элементам относятся объект и объективная сторона, к субъективным — субъект и субъективная сторона. Однако, надо иметь в виду, что реальное преступление — явление целостное и расчленить его на объективные и субъективные элементы можно лишь в теории уголовного права. К такой операции в теории и на практике прибегают для того, чтобы через элементы познать явление в целом и, сравнивая преступление по его элементам с соответствующими элементами конкретного состава, описанного в законе, правильно квалифицировать преступление.
2.1 Характеристика объекта преступления. Предмет преступления
Объект преступления - это то, на что направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые УК РФ от преступных посягательств.(22) В ст. 2 УК РФ дается обобщенный перечень объектов уголовно-правовой охраны. К ним относятся права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. Этот обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части Уголовного кодекса РФ, прежде всего - в названиях разделов и глав УК РФ, поскольку Особенная часть построена по признаку именно родового объекта преступления. Здесь указываются конкретные охраняемые уголовным законом права и свободы человека и гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода, конституционные права и свободы граждан и др.), а также важнейшие общественные и государственные интересы, которым причиняется или может быть причинен существенный вред в результате преступных посягательств (собственность, экономические интересы общества и государства, здоровье населения и общественная нравственность, государственная власть и интересы государственной службы, интересы правосудия, порядок управления, порядок несения военной службы и др.).
Без объекта преступления, впрочем, как и без других элементов состава преступления нет и самого преступления. Структура состава преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона) требует при квалификации деяния первостепенного установления объекта посягательства - того, чему этим деянием причинен или может быть причинен существенный вред. При отсутствии конкретной определенной социально значимой ценности, охраняемой уголовным законом, не может идти речь о составе какого-либо преступления, в частности, и о преступлении в общем.
Система и соотношение социально значимых ценностей, интересов не являются неизменными, они изменяются с изменением исторических, политических и экономических условий. В работах Н.С.Таганцева было отмечено, что сумма правоохраняемых интересов, обрисовка каждого из них в отдельности, их взаимное отношение и т.п., изменяются в истории каждого народа сообразно с изменением условий государственной и общественной жизни, с развитием культуры, изменяются и приоритеты в системе ценностей уголовно-правовой охраны. Это ярко прослеживается на примере развития российского уголовного законодательства XX в. Так, начиная с советского периода, общее определение объектов уголовно-правовой охраны и объектов преступления давалось уже в самом законодательстве, прежде всего, в понятии преступления. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР принятые 12 декабря 1919 г. определяли преступление как «нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным правом». Порядок общественных отношений, «соответствующий интересам трудящихся масс», и объявлялся, таким образом, общим объектом уголовно-правовой охраны. Первый УК РСФСР 1922 г. определял преступление как действие или бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка.(23)
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. объявляли преступлением «общественно опасные деяния, подрывающие власть трудящихся или нарушающие установленный ею правопорядок». УК РСФСР 1926 г. в ст. 1 общим объектом уголовно-правовой охраны считал «социалистическое государство рабочих и крестьян и установленный в нем правопорядок». Преступление же определялось ст. 6 так: «Общественно опасным признается всякое действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в статье 7 первоначальной редакции обозначал преступление как «общественно опасное деяние, посягающее на советский, общественный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью настоящего Кодекса». В последней редакции 1996 г. УК РСФСР 1960 г. признавал объектами преступления общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, социалистический правопорядок.
В проекте Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (не вступивших в действие из-за распада СССР) помимо перечисленного к объектам преступления относились также природная среда, мир и безопасность человечества.(24)
Официальный проект Уголовного кодекса России, внесенный на рассмотрение Государственной Думы РФ в 1992 г. и затем отклоненный Президентом РФ, предлагал уже иную шкалу ценностей: мир и безопасность человечества, личность, ее права и свободы, собственность, природная среда, общественные и государственные интересы. Действующий УК РФ 1996 г. в ст. 2 признает объектами уголовно-правовой охраны, прежде всего, права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества.
Таким образом, на примере краткого исторического экскурса по основным законодательным уголовно-правовым актам России XX столетия достаточно очевидно, что с течением времени и изменением исторических условий (социальных, политических, нравственных и др.) меняется как сама система правоохраняемых ценностей, так и структура, соотношение, иерархия этих ценностей. В период господства тоталитарного режима интересы охраны государственного строя, государства в целом ставились превыше всего. В настоящее время система интересов и ценностей, охраняемых уголовным правом, базируется на отражающей демократические идеи конституционной триаде «личность - общество – государство». Соответственно этому принципу строится и Особенная часть УК РФ
Важное значение в Уголовном праве РФ имеет понятие предмета преступления. Предмет преступления является элементом объекта преступного посягательства, воздействуя на который виновное лицо нарушает или пытается нарушить общественное отношение.(25) Предмет ни в коем случае нельзя смешивать с объектом преступления.
Мнения ученых правоведов по поводу того, что может являться предметом преступления, разделяются. Так, по мнению Брагина А.П. предметом преступления может быть только конкретная вещь, материальный предмет.(26) Рарог А.И. в свою очередь помимо материальных вещей в качестве предмета преступления так же выделяет материальные ценности.
Подобные работы: