Правовое регулирование общей совместной собственности супругов
Имущественные отношения супругов образуют «материальный базис» семьи и являются той сферой, где «юридический элемент необходим и целесообразен». Между тем, анализ действующего законодательства и правоприменительной практики показывает, что в настоящее время в правовом регулировании указанных отношений существует множество проблем. Прежде всего, это связано с отсутствием теоретических положений, призванных найти свое воплощение в содержании правовых решений.
В советский период развитие отечественной науки сопровождалось появлением монографических исследований имущественных отношений супругов. Труды современных ученых пополнили число доктринальных источников. Однако по многим вопросам еще не создан полноценный теоретический задел, позволяющий формулировать обоснованные предложения в адрес законодателя. В теории не определены такие понятия как: «выплаты специального целевого назначения», «вещи индивидуального пользования супругов», что порождает споры о правовом режиме конкретных объектов супружеского имущества, зависящем от их принадлежности к названным категориям. Нет четких критериев разграничения общих и личных обязательств супругов, недостаточно детально проработан механизм увеличения (уменьшения) размера супружеской доли при разделе общего имущества супругов, остается открытым вопрос о последствиях раздела общего имущества супругов, переданного в уставный капитал юридического лица, - все это затрагивает интересы не только супругов, но и третьих лиц, вступающих с ними в имущественные отношения. Перемены, произошедшие в правовой жизни российского общества, ставят перед теоретиками новые задачи и подчеркивают актуальность проведения глубоких и всесторонних исследований в отмеченном направлении. Так, введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации предопределило существенные изменения семейного законодательства - одной из новелл Семейного кодекса Российской Федерации стало закрепление возможности регулирования имущественных прав и обязанностей супругов с помощью брачного договора. Это побудило научную мысль к теоретическому анализу данного института. Однако практике применения норм о брачном договоре еще только предстояло выявить пути их дальнейшего совершенствования, что не позволило исследователям подробно проанализировать условия, составляющие содержание брачного договора, а также раскрыть особенности его прекращения и признания недействительным. В свою очередь, теоретическая не разработанность послужила одной из причин сравнительно невысокой популярности института брачного договора в Российской Федерации. Нормы СК РФ, посвященные имущественным отношениям супругов, существуют уже более десяти лет в своем первозданном виде. Соответствующие отношения остро нуждаются в обновленном правовом регулировании: недостаточная законодательная регламентация многих вопросов порождает противоречия в правоприменительной практике. Все вышеизложенное обуславливает актуальность настоящего исследования.
Целью исследования является формулировка концептуальных теоретических положений по проблемам правового регулирования имущественных отношений супругов.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: во-первых, выявление особенностей нормативного регулирования отношений супругов по поводу имущества при отсутствии у них брачного договора и особенностей, связанных с установлением договорного режима имущества супругов, во-вторых, анализ материалов практики правоприменения норм, регламентирующих имущественные отношения супругов и существующих в доктрине взглядов на проблемы правового регулирования исследуемых отношений, в третьих, выработка теоретических предложений для законодательной и правоприменительной деятельности.
Реализация указанных задач, осуществляется путем анализа отношений, публикаций по теме, законодательных источников, а также опубликованной и не опубликованной практики судов.
1 Правовой режим имущества супругов
Категория «правовой режим» получила широкое распространение в юридической науке и практике. Вместе с тем, общепризнанного понимания данного термина не сложилось. Отсутствие единого подхода к определению правового режима обуславливает различное понимание объекта правового регулирования, что является поводом многих научных дискуссий и причиной недостатков действующего законодательства.
В изначальном смысле «режим» (от латинского - regimen) означает -«установленный порядок».
В теории права под правовым режимом понимается: «специфика юридического регулирования определенной сферы общественных отношений с помощью различных юридических средств и способов»1, «порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования»2 и другие.
В литературе по семейному праву правовой режим рассматривается как «порядок регулирования имущественных отношений членов семьи между собой и с третьими лицами»3 , «порядок регулирования, установленный в законе или договоре в отношении вещи» 4 и т.д.
Наиболее обстоятельный в теоретическом аспекте анализ правового режима имущества членов семьи представлен И.В. Жилинковой, которая определяет его как «построенный на единых регулятивных началах, возникающий в результате действия комплекса правовых средств порядок регулирования отношений, складывающихся по поводу имущества членов семьи и определяющий характер, и объем их прав и обязанностей в отношении этого имущества» 1.
В свете такого понимания правового режима объектом правового регулирования выступают не материальные блага, а поведение людей, что справедливо, поскольку «вещи подвержены только физическому, а не правовому воздействию».2 В свою очередь, различные виды имущества являются объектами прав участников правоотношений.
Что же касается включения имущества в наименование правового режима, то это относится к приемам юридической техники, стремящейся к созданию кратких по форме и емких по содержанию категорий.3 Формулировка «режим объекта» лишь сокращенное словесное обозначение порядка регулирования отношений, возникающих между субъектами в связи с реализацией прав и обязанностей по поводу конкретного объекта.4
Таким образом, анализируя имущественные отношения супругов, сформулируем следующее определение: правовой режим имущества супругов - это система юридических правил, регулирующих действия (бездействия) супругов по реализации их прав и обязанностей в отношении имущества.
При характеристике правового режима имущества супругов решающее значение играет вопрос о том, на какое имущество распространяет свою власть каждый из супругов, и каковы границы этой власти. Иными словами, в каких пределах и в отношении какого имущества каждый из супругов осуществляет свои действия по владению, пользованию, управлению и распоряжению. В зависимости от этого можно выделить два вида режимов, которым имущественные отношения супругов подчиняются в силу закона: режим общей совместной собственности и режим раздельности имущества (собственность каждого из супругов).
Определение общей совместной собственности закреплено в ст. 244 ГК
РФ, согласно которой - это общая собственность без определения долей. Общая совместная собственность образуется, только если это предусмотрено законом (п. 3 ст. 144 ГК РФ). В настоящее время ГК РФ допускает возможность ее возникновения у супругов (ст. 256 ГК РФ) и у членов крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257 ГК РФ).
В действующем ГК РФ и СК РФ предусмотрено, что имущество, приобретенное супругами в любой период после заключения брака, становится общей совместной собственностью супругов (если имущество не отнесено законом к собственности каждого из супругов или супруги не предусмотрели иной режим имущества в брачном договоре). Положения об общей совместной собственности супругов и о собственности каждого из супругов применимы и к имуществу, нажитому супругами (одним из них) до вступления в действие СК РФ (п. бет. 169СКРФ).
Гражданское законодательство употребляет термин «имущество» в различных значениях. В некоторых случаях под имуществом понимаются вещи или совокупность вещей. В содержание понятия «имущество» помимо вещей могут включаться и имущественные права. Под имуществом в широком смысле гражданским законодательством подразумевается совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Термин «имущество», применяемый в ст. 34 СК РФ многозначен, так как охватывает не только вещи, но и имущественные права, а также обязательства супругов, возникшие в результате распоряжения общей собственностью. В этой связи необходимо отметить, что в научной литературе высказываются различные точки зрения на возможность включения в состав общего имущества супругов обязательств имущественного характера (долгов). 1
Большинство авторов предлагают учитывать обязанности имущественного характера и в составе имущества супругов. 2 Как считает правилом, согласно которому суд проводит раздел общего имущества супругов с учетом их общих долгов, что косвенно подтверждает возможность включения обязанностей в состав общего имущества».
О.Ю. Косова ссылается также на то, что «в судебной практике при разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, учитываются и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи, и общие долги супругов - ч. 3 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».2
Противоположная точка зрения одним из первых была высказана В.А. Рясенцевым: «Нажито то, что приобретено, получено за вычетом долгов. Следовательно, в общее имущество супругов не входят их долги».3 Взяв за основу эту мысль к позиции В.А. Рясенцева присоединяются современные ученые И.М. Кузнецов, Ю.А. Королев и другие.
Ранее Верховный Суд РСФСР, разъясняя ст. 10 КЗоБСО РСФСР 1926 г., указал - говоря об имуществе, нажитом супругами в течение брака, законодатель имеет в виду, что и прожитое имущество (долги) считаются прожитыми сообща. Несмотря на то, что в настоящее время подобное разъяснение отсутствует, его существование в предшествующий исторический период позволяет считать приведенные доводы указанных выше авторов спорными.4
Еще одним аргументом в подтверждение позиции В.А. Рясенцева является утверждение о том, что долговые обязательства в принципе не могут выступать в качестве объектов права собственности.5 Однако противоречий не возникает, если учитывать, что закон называет имущество супругов собственностью, определяя правовой режим. Данная точка зрения находит поддержку в научной литературе. Некоторые авторы, возражая мнению В.А. Рясенцева, разграничивают понятие «общая совместная собственность супругов» и «общее имущество супругов», соглашаясь, что долги к числу объектов права собственности относиться не могут, но могут быть отнесены к числу имущества супругов.1 Кроме того, об этом свидетельствует формулировка п. 1 ст. 33 СК РФ.
Таким образом, по нашему мнению, понятие «имущество» следует толковать именно в широком смысле, о чем необходимо сделать соответствующую оговорку, и, безусловно, в общую совместную собственность могут находиться только общие долги.
Распространяя режим общей совместной собственности супругов на имущество супругов, закон предполагает, что это должно быть имущество «нажитое» в браке. Значение данного термина не раскрывается. В доктрине встречаются мнения, согласно которым имущество становится «нажитым» при условии совместной жизни супругов, при условии, что каждый из супругов приложил определенные усилия, осуществляя трудовую или иные виды деятельности и для возникновения общности имущества супругов недостаточно только регистрации брака.2
Подобное толкование можно встретить в настоящее время в материалах судебной практики. Так, при рассмотрении апелляционной жалобы гражданки Н. на решение мирового судьи, который, по ее утверждению необоснованно удовлетворил требования ее бывшего мужа о разделе квартиры, приобретенной в период брака, но находящейся, по мнению ответчицы, в ее раздельной собственности, суд в мотивировочной части указал: «сам по себе факт регистрации брака автоматически не порождает право собственности обоих из супругов, согласно ст. 34 СК РФ, признается лишь имущество, нажитое совместно, приобретенное за счет общих доходов, совместных средств.1
Вместе с тем, по нашему мнению, указанное толкование исключает из состава общего имущества супругов имущество, переданное во время брака в дар обоим супругам и другое безвозмездно поступившее в семью, и не согласуется с установленной ст. 34 СК РФ презумпцией общности имущества супругов. Более соответствующим существу семейных отношений представляется определение нажитого имущества как имущества, полученного хотя бы одного из супругов в период брака, для возникновения права на которые достаточно одного лишь факта заключения брака.2
Данное уточнение необходимо, на наш взгляд, внести в п. 1 ст. 34 СК РФ.
Режим совместной собственности супругов, существующий в России, может быть назван режимом ограниченной общности или общности приобретений, поскольку общим становится только имущество, приобретенное супругами в период брака. Помимо совместного имущества супругам принадлежит имущество, составляющее собственность каждого из супругов.
В ст. 36 СК РФ и п. 2 ст. 256 ГК РФ определено, какие виды имущества относятся к личной (раздельной) собственности супругов: во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, во-вторых, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или иным безвозмездным сделкам, в-третьих, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств, признаются собственностью того супруга, который ими пользуется.
2 Законный режим имущества супругов
2.1 Понятие законного режима имущества супругов
Законным режимом имущества супругов называется режим супружеского имущества, установленный диспозитивными нормами семейного законодательства. Понятие законного режима имущества супругов дается в п. 1 ст. 33 СК РФ. Законный режим имущества супругов - это режим их совместной собственности. Законный режим супружеского имущества действует, если он не изменен брачным договором (ч. 2 п. 1 ст. 33 СК РФ).
Режим совместной собственности существует в России с 1926 г. При разработке Семейного кодекса вставал вопрос о том, какой правовой режим супружеского имущества должен быть избран в качестве законного. Режим совместной собственности был признан оптимальным. Однако следует иметь в виду, что ни один правовой режим имущества супругов не может удовлетворить интересы всех супружеских пар. Единственный выход из положения - выбрать в качестве законного режим, отвечающий интересам большинства населения, и одновременно предоставить супругам возможность по-иному урегулировать имущественные отношения с помощью брачного договора. Именно поэтому ситуация, существовавшая до принятия настоящего Кодекса, нуждалась в скорейшем изменении: ранее действовавшее законодательство предусматривало только законный режим супружеского имущества и не допускало возможности его изменения с помощью брачного договора.1
Совместная собственность по-прежнему отвечает интересам большинства супружеских пар. Несмотря на изменения, происшедшие в последние десятилетия, доходы большей части женщин по-прежнему ниже доходов их мужей. Это связано с тем, что женщины вынуждены сочетать профессиональную карьеру с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Однако все более значительному числу женщин, несмотря на эти трудности, удается получать более высокие доходы, чем их супругам. Для них режим общей совместной собственности крайне неблагоприятен, поскольку они несут двойную нагрузку на работе и дома, а при разделе имущества получают половину. Новое семейное законодательство позволяет им избежать этой несправедливости, заключив брачный договор и избрав для себя, таким образом, иной режим супружеского имущества.1
Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое супругами во время брака. Существует презумпция того, что все имущество, приобретенное в течение брака, относится к общей собственности. Из этой презумпции вытекают два вывода. Во-первых, лицо, требующее отнесения имущества, приобретенного в течение брака, к категории общего, не должно представлять никаких доказательств. Лицо, которое настаивает на исключении такого имущества из общности, напротив, должно предоставлять доказательства. Во-вторых, все виды имущества, приобретенного в течение брака, считаются общими независимо от того, включен законом тот или иной объект перечень общего имущества или нет. Для того чтобы исключить тот или иной вид имущества, наоборот, необходимо прямое указание закона на то, что данная категория имущества является раздельной собственностью одного из супругов.2
В п. 2 ст. 34 СК РФ перечислены основные виды общего имущества. Это прежде всего доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интелектуальной деятельности, полученными ими пенсии, пособия, и иные денежные выплаты,не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплачиваемых по возмещении ущерба и в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья и другие). К общей собственности относятся также движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные учреждения или иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество.
Вышеназванное имущество является общим не зависимо от того, приобретено оно на имя обоих супругов или только одного из них. Не имеет также значения, на чье имя зарегистрировано имущество, требующее регистрации.
Приведенный перечень не носит исчерпывающего характера. Однако он дает представление о примерном составе общего имущества супругов и может помочь в разрешении возникшего между супругами спора по данному вопросу.1
Рассмотрим каждый вид имущества подробнее.
Доходы от трудовой деятельности. Представляется не совсем корректным использование в ст. 34 СК РФ конструкции «трудовая деятельность». Думается, что законодатель, говоря об этом имел ввиду любую деятельность, осуществляемую трудом одного из супругов. При этом под словом «труд» понимается - «всякая работа, занятие, дело, все, что требует «усилий, старания, заботы».2 Между тем, термин «трудовая деятельность» может быть истолкована как деятельность, осуществляемая по трудовому договору, при такой трактовке доходы от иной деятельности, (то есть по гражданско-правовому договору) следует признать собственностью того из супруга, который их заработал, что не представляется верным. В целях исключения разночтений действующей редакции ст. 34 СК РФ представляется сменить формулировку «доходы каждого из супругов от трудовой деятельности» на «доходы от деятельности, осуществляемой трудом каждого супруга». Таким понятием охватываются доходы, полученные как по основному месту работы, так и по дополнительному, не зависимо от того, осуществляется данная деятельность по трудовому или гражданско-правовому договору, что согласуется с пониманием указанных доходов в качестве имущества, нажитого супругами в браке. Иным возможным решением обозначенной проблемы может стать разъяснение в ст. 34 СК РФ значение используемого термина «трудовая деятельность».1
В отношении доходов от трудовой деятельности, в частности, заработной платы и других денежных средств (пенсий, пособий, гонораров, других вознаграждений за результат творческой деятельности и т. п.) существует проблема определения момента возникновения права общей совместной собственности супругов. В теории вопрос решается по-разному. Традиционно выделяют три точки зрения. Одни авторы считают, что заработок одного из супругов становится общей собственностью с момента возникновения права на его получение.2 Такая позиция имеет место и в настоящее время, например, по мнению Я.Н. Функа, «момент, с которого личный доход супруга становится частью общего имущества супругов, совпадает с моментом возникновения у супруга права на указанные доходы, так как право на доходы являются имущественным правом, которое должно рассматриваться в качестве общего имущества».3
Другим моментом возникновения права общей совместной собственности супругов на заработок одного из супругов называют момент их фактической передачи в общесемейный бюджет.4
Третьей точки зрения придерживаются большинство авторов, они считают моментом возникновения права общей совместной собственности на зарплату одного из супругов момент получения назначенных денежных средств.5
Л.М. Пчелинцева отмечает, что поскольку СК РФ (п. 2 ст. 34) относит к общему имуществу супругов, полученные ими пенсии, пособия, а так же иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, то «это правило можно применять и к иным доходам супругов, в отношении которых закон такого указания не содержит».1
Ю.А. Королев, поддерживая данную точку зрения, обращает внимание на то, что момент получения заработной платы, является момент зачисления выплат непосредственно на счет одного из супругов в банке.2
В последнее время выделилась еще одна позиция по указанному вопросу, представляющая собой комбинацию двух обозначенных выше. Отмечается, что ст. 34 СК РФ «говорит не о причитающихся, а о уже выплаченных супругам пенсий, пособий и других денежных выплат, не имеющих специального целевого назначения».
Что касается доходов супругов от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, то они охватываются понятием «имущество, нажитое супругами» и может быть еще не получено в силу задержки и выплаты или по иным причинам.3
Полагаем, что сопоставление момента возникновения общей совместной собственности супругов с момента получения права на получение заработной платы, иного дохода супруга вряд ли сможет обеспечить защиту интересов другого супруга, поскольку право требования уплаты перечисленных средств является личным кредиторским требованием гражданина, осуществлять которые может он только сам.
При получении одним из супругов указанных средств, например из-за недобросовестности лица, обязанных их уплатить, право общей совместной собственности возникает лишь формально. Так в случае раздела имущества супругов, в составе которого учитывается и сумма заработка, иного дохода, несмотря на отсутствие возможности их фактического получения, невозможно принудить супруга к истребованию соответствующих сумм, если он отказывается это сделать. В тоже время не справедливо присудить другому супругу компенсацию части невыплаченного заработка, иного дохода другого супруга за счет имеющегося общего имущества, поскольку другой супруг может не получить соответствующие суммы, даже если воспользуется правом их истребования.
Также, право на получение доходов может быть не реализовано вследствие не принятия супругом действий, направленных на получение указанных средств, в целях сокрытия их от раздела или по иным причинам. В этом случае при наличии у супруга фактической возможности получения средств, но при установлении в качестве момента возникновения права общей собственности на указанные средства момент их получения, право общей совместной собственности так и не наступит.
Учитывая сказанное, можно определить еще один промежуток времени, который может не совпадать ни с одним из перечисленных ранее - момент, с которого появилась фактическая возможность получения заработка, иного дохода. Полагаем, что именно с данного момента должно возникать право общей совместной собственности супругов в отношении доходов супругов, и предлагаем законодательное закрепление соответствующего положения.
Доходы от предпринимательской деятельности. Согласно п. 1 ст. ст. 2 СК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, работ, услуг. Исходя из данной формулировки можно сделать вывод, что законодатель не делает разницы между доходами от предпринимательской деятельности, начатой одним из супругов до вступления в брак, либо в период брака, на свои средства, и доходами от предпринимательской деятельности, основанной на общем имуществе супругов.1 Таким образом, вся прибыль супруга, осуществляющего предпринимательскую деятельность, должна относиться к совместной собственности супругов.
Доходы от результатов интеллектуальной деятельности. Доходы каждого из супругов от результатов интеллектуальной деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество подчиняются режиму совместной собственности.
Вопрос о моменте включения этих доходов в общее имущество супругов в теории является дискуссионным.
На примере авторского вознаграждения были предложены следующие решения:
1) в состав общего имущества супругов включается вознаграждение автора за произведения, созданные им во время брака, независимо от времени получения вознаграждения;
2) совместной собственностью доходы автора признаются, если они получены автором или причитались ему во время брака, независимо от времени создания произведения;
3) совместной собственностью является вознаграждение, фактически полученное автором во время брака.1
Первый подход подвергся в литературе наибольшей критике. Как отмечает, например, В.П. Никитина, нельзя согласиться с решением вопроса о праве на вознаграждение в зависимости от времени создания произведения - до брака либо во время брака.2
К.А. Граве, вслед за М.О. Рейхелем признавая совместной собственностью доходы автора в период брака независимо от времени создания произведения, делает акцент на том, что данный вывод может быть отнесен только к уже выплаченному во время брака авторскому гонорару, а не к тому авторскому гонорару, который (хотя и во время брака) лишь причитается супругу-автору, но им еще не получен, так как кредиторские требования одного из супругов не могут входить в состав их общего имущества.3
A.M. Нечаева, полемизируя с представителями первой и второй точек зрения, указывает что, вознаграждение, выданное в период брака, даже если творческая работа началась и была завершена до вступления в брак, входит в общее имущество супругов. И наоборот, полученное после развода вознаграждение за произведение творчества, созданное в период брака, к совместной собственности супругов не относится. Исключение составляют случаи, когда творческий работник мог получить вознаграждение, но сделать этого не захотел, рассчитывая получить его после развода.1
Анализируя изложенные мнения о моменте, с которого рассматриваемые доходы супругов должны признаваться их общим имуществом, можно прийти к выводам, что недопустимо решать вопрос о вхождении в состав общего имущества доходов от результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от времени создания произведения, изобретения и других подобных объектов - до или во время брака. Речь в научной дискуссии и в судебных спорах всегда идет о доходах от соответствующей деятельности. Не ставится же вопрос о принадлежности заработной платы супруга, выплаченной ему за месяц, предшествующий заключению брака. Точно также нет оснований для того, чтобы устанавливать различный правовой режим для доходов от результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от времени создания этих результатов. Разумеется, в имущество входят имущественные права автора - право использовать и разрешать использовать произведение в любой форме и любым способом (право на воспроизведение, право на публичное сообщение и другие), включая право на получение вознаграждения за использование произведения. Но в силу прямого указания закона эти права принадлежат только самому автору и могут передаваться другим лицам только по авторскому договору (ст. 16, 30 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).
Поскольку основанием возникновения общности супружеского имущества, нажитого в период брака, являются факты состояния в зарегистрированном браке и наличия семейных отношений, то на доходы, нажитые в период брака от результатов интеллектуальной деятельности, как и от трудовой деятельности, должен распространяться режим общности, даже если сама деятельность была осуществлена до заключения брака.
В связи со сказанным не вызывает сомнений обоснованность следующей позиции Г.М. Свердлова, Н.В. Рабинович, К.А. Граве, М.В. Антокольской, Е.А. Чефрановой: наиболее правильно рассматривать как объект общего имущества супругов денежные средства и иные доходы, полученные ими в период брака от любой приносящей доход деятельности.1
Денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Отдельного обсуждения заслуживает положение п. 2 ст. 34 СК РФ, предусматривающее отнесение к общей совместной собственности супругов «денежных выплат, не имеющих специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие)».
Существуют несколько вариантов толкования данной нормы. Большинство теоретиков считают, что указанные суммы являются исключением из состава общего имущества супругов, то есть выплатами, имеющими специальное целевое назначение, и относят их к собственности каждого из супругов.2 О.Ю.Косова, Л.М. Пчелинцева при этом дополняют перечень суммами, выплаченными в качестве помощи в связи со смертью близких родственников, и другие.3
С позиции других авторов эти суммы не имеют специального целевого назначения, и по этой причине их следует относить к совместной собственности супругов.4
Таким образом, среди причин отмеченного выше противоречия особое место занимает отсутствие в доктрине общепризнанного определения выплат специального целевого назначения.
На наш взгляд, в контексте статьи 34 СК РФ под выплатами специального целевого назначения следует понимать выплаты, обусловленные личностью одного из супругов и предназначенные для удовлетворения его определенных индивидуальных потребностей (например, суммы, выплаченные в возмещение вреда). Данные суммы выступают в качестве средства для достижения заранее известной цели. Следовательно, вопрос о правовом режиме анализируемого вида выплат должен решаться в пользу режима собственности каждого из супругов. При этом выплата сумм материальной помощи (ст. 34 СК РФ) может быть не обусловлена необходимостью удовлетворения потребностей одного из супругов, и в этом случае соответствующие суммы являются общей совместной собственностью супругов.
Вместе с тем, буквальное толкование действующей редакции нормы ст.34 СК РФ приводит к диаметрально противоположному выводу, что также следует отметить в числе причин противоречий, имеющихся в теории и возникающих на практике. По правилам русского языка без соответствующих пояснений в скобки может быть заключена только дополняющая или уточняющая конструкция, в данном случае - примерный перечень выплат, не имеющих специального целевого назначения. Исходя из сказанного, видится необходимость закрепления в СК РФ нового варианта редакции нормы ст. 34 СК РФ: «...а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие - являются собственностью каждого из супругов)».
Ценные бумаги. Ценные бумаги, приобретенные во время брака за счет общих доходов супругов, являются общим имуществом независимо от того, на имя кого из супругов они приобретены (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса). Это относится к любым видам ценных бумаг, в том числе депозитным и вклада на предъявителя, однако практика показывает, что часто трудно установить действительного собственника средств, за счет которых сделан такой вклад.
Не являются общим имуществом супругов и не подлежат разделу между ними вклады, внесенные супругами совместно на имя третьих лиц.
По-разному в литературе освещается ситуация, когда вклад на имя третьего лица был внесен одним из супругов без одобрения или даже без ведома другого супруга, например, один из супругов внес вклад на имя своего родственника без согласия другого. Одни авторы считают - возможно, предъявление требования об увеличении доли другого супруга при разделе общего имущества. В соответствии с другой точкой зрения супруг, права которого нарушены, может требовать раздела такого вклада, если договор банковского вклада можно в данном случае признать недействительной сделкой по мотивам отсутствия его согласия на внесение в банк общих средств. Но если супругу удалось добиться признания договора банковского вклада недействительным с возвратом супругам внесенной суммы, то можно заявить требование о разделе между супругами этой суммы как их общего имущества.
Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15, если третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние внесли их на свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате соответствующих сумм по нормам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном производстве. Аналогичным образом должна разрешаться конфликтная ситуация в тех случаях, когда третьи лица внесли денежные средства на счет супруга – вкладчика (ст. 841 ГК РФ).
Вопрос о принадлежности вклада актуален потому, что сейчас постоянно открываются всевозможные банки, солидные и не очень, куда граждане вкладывают крупные суммы денег, и если ранее вклады в сберкассах находились под жестким контролем государства, то сейчас вклады физических лиц в негосударственные кредитные учреждения, как правило, не входят в круг государственных интересов. Это вызывает процессуальные трудности при определении местонахождения вкладов и установлении, кто являлся собственником внесенных денежных средств, что в свою очередь неизбежно ведет к сложностям при разделе таких вкладов.
При разделе вклада между супругами необходимо проверять, была ли на момент вынесения решения суда произведена индексация данного вклада, суд обязан учитывать увеличение размера сбережений в результате предусмотренных законодательными актами компенсационных выплат и индексации целевых вкладов.
Доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ. Согласно п. 2 ст. 48, п. 1 ст. 66, п. 3 ст. 213 ГК РФ хозяйственные общества и товарищества и любые другие юридические лица, кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также учреждений, являются собственниками своего имущества, в том числе переданного им в качестве вкладов. Участник общества и товарищества утрачивает право собственности на передаваемое имущество, приобретая взамен обязательственное право на часть прибыли или дохода и на ликвидационный остаток, а также, в случае выбытия из состава участников, на выплату ему стоимости его доли в уставном (складочном) капитале либо выдачу соответствующего имущества в натуре. Поэтому имуществом супругов является не часть имущества юридического лица, а, во-первых, само имущественное право (доля в капитале), во-вторых, часть прибыли или дохода, выплаченная (выданная) при ра